рефераты скачать

МЕНЮ


Наследование по завещанию

представители органов опеки и попечительства. Оценка наследственного

имущества производится по заявлению наследников или исполнителя завещания

(в определенных случаях представителей органов опеки и попечительства) в

соответствии с их соглашением. Если соглашение не достигнуто, привлекается

независимый оценщик. Его услуги оплачиваются лицом, потребовавшим такой

оценки, но впоследствии расходы распределяются между всеми наследниками

пропорционально полученным ими долям.

Деньги, входящие в состав наследственного имущества, вносятся в

депозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия

из них, ценные бумаги передаются банку по договору на хранение.

Все остальное имущество, не требующее управления, передается на

хранение кому-либо из наследников либо

В новом законодательстве, как и ранее, в составе наследства выделяется

имущество, которое требует управления. В качестве такого имущества в ГК

РСФСР назывался «жилой дом и т.п.» (ст. 556) . К этому имуществу

назначался хранитель (опекун), причем порядок передачи имущества хранителю

(опекуну), а также обязанности последнего раскрыты не были.

Хранители, опекун и другие лица, которым передано на хранение

наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату,

отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные

наследникам убытки1.

В новом ГК РФ в составе наследственного имущества, требующего

управления, названы "предприятие, доля в уставном (складочном) капитале

хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные

права и иное" (ст. 1173).

Вполне естественно, что и режим управления таким имуществом должен

быть иным. Установлено, что по поводу этого имущества заключается договор

доверительного управления (ст. 1173).

Стороной в этом договоре в качестве учредителя выступает нотариус или

назначенный наследодателем исполнитель завещания (душеприказчик).

К регулированию этого договора применяются нормы главы 53 ГК РФ

"Доверительное управление имуществом".

По договору доверительного управления нотариус (душеприказчик)

передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок

(как правило, в пределах шести месяцев либо в пределах более длительного

срока, установленного для принятия наследства) в доверительное управление

имущество, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление

этим имуществом в интересах наследников. Доверительным управляющим согласно

п. 1 ст. 1015 ГК РФ может быть индивидуальный предприниматель или

коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), а также гражданин

или некоммерческая организация (за исключением учреждения).

Хранение, а также доверительное управление наследственным имуществом,

если иное не предусмотрено договором, осуществляется на возмездных

условиях. Оплата определяется по соглашению сторон. Однако предельные

размеры вознаграждения должны быть установлены Правительством РФ.

Если наследственное имущество по закону или по завещанию переходит к

нескольким наследникам, то оно принадлежит им на праве общей долевой

собственности. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом

осуществляется наследниками в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими

общую долевую собственность (ст.246-251,255). Однако по поводу раздела

наследственного имущества в части третьей Кодекса содержатся новые нормы,

устанавливающие специальные правила такого раздела. Применение этих

специальных правил ограничено сроком: наследство может быть разделено с

учетом специальных правил в течение трех лет со дня открытия наследства

(ст. 1164).

Установленные правила раздела наследственного имущества сводятся к

следующему. Как и ранее, раздел наследственного имущества может быть

произведен по соглашению наследников. При отсутствии соглашения раздел по

общим правилам производится в судебном порядке.

В ГК РФ специально предусмотрен порядок заключения соглашения о

разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество.

Соглашение о разделе между наследниками такого имущества либо о выделении

доли одного или нескольких наследников может быть заключено как до, так и

после государственной регистрации прав на недвижимое имущество, и но только

после выдачи свидетельства о праве наследство.

Если государственная регистрация на основании свидетельства о праве на

наследство не произведена, то она производится на основании соглашения о

разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная

регистрация была произведена до заключения соглашения, регистрационные

органы обязаны внести изменения и произвести государственную регистрацию

(то есть внести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о

разделе наследства.

Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению между

наследниками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным в

свидетельстве о праве на наследство, в Кодексе содержится норма, специально

обращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию

недвижимости. В ней предусмотрено, что несоответствие раздела наследства

причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на

наследство, не может выступать препятствием для государственной регистрации

прав наследников на недвижимое имущество на основании соглашения.

В ГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов не

родившегося наследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных и

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследственного имущества. В

этих целях установлено, что при наличии зачатого, но не родившегося

наследника раздел наследственного имущества до его рождения произведен быть

не может. При наличии несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно

дееспособных наследников их опекуны не вправе заключать соглашение о

разделе наследственного имущества, а попечители — давать согласие на

заключение такого соглашения без предварительного согласия органов опеки и

попечительства. В отношении несовершеннолетних наследников это ограничение

распространяется и на их родителей.

Новая норма устанавливает особый режим раздела неделимых вещей,

входящих в состав наследственного имущества. Особенности раздела такого

наследственного имущества сводятся к следующему.

Если наследник вместе с наследодателем был сособственником неделимой

вещи, при разделе наследственного имущества он имеет преимущественное право

на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками,

которые не являлись участниками общей собственности. При этом не имеет

значения, пользовался он этой вещью или нет. Например, после смерти

наследодательницы к наследству были призваны ее супруг, дочь и сын (дети от

первого брака). В состав наследства входила и однокомнатная квартира,

которая при жизни наследодательницы была приватизирована в общую

собственность супругов. При разделе наследства (1/2 квартиры)

преимущественное право на получение всей квартиры в счет своей

наследственной доли принадлежит супругу умершей. Если ни один из

наследников не являлся участником общей собственности на неделимую вещь,

преимущественное право на получение при разделе наследственного имущества

этой вещи принадлежит тому из наследников, кто при жизни наследодателя

постоянно ею пользовался. Так, при разделе наследственного имущества, в

состав которого входит принадлежавший наследодателю автомобиль,

преимущественное право на получение автомобиля принадлежит тому из

наследников, кто пользовался этим автомобилем на основании выданной ему

наследодателем доверенности на право управления.

Если речь идет о разделе жилого помещения, которое невозможно

разделить в натуре и ни один из наследников не был участником общей

собственности на это помещение, преимущественное право при его разделе

имеет тот из наследников, кто проживал в указанном помещении ко дню

открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.

Установлен особый порядок раздела наследства, в состав которого входят

предметы обычной домашней обстановки и обихода. В новом законодательстве

особый режим раздела заменил особый режим наследования. Как уже было

отмечено, ранее предметы обычной домашней обстановки и обихода, если они не

были завещаны, переходили, независимо от их очереди и наследственной доли,

к тем наследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем в

течение одного года до его смерти.

Отказавшись от этой нормы, новый ГК РФ все же выделил в составе

наследственного имущества предметы домашней обстановки и обихода и

установил, что наследник, проживавший на день открытия наследства совместно

с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на

получение этих предметов в счет своей наследственной доли.

В связи с этим, как и ранее, возникнет необходимость определить, какое

именно имущество относится к предметам домашней обстановки и обихода.

Перечня таких предметов нет, и вряд ли он может быть установлен.

Нотариальная и судебная практика выработали определенный подход к решению

данной проблемы. Как правило, это вещи, которые используются в повседневной

жизни для удовлетворения бытовых нужд (мебель, посуда, холодильник,

телевизор и др.). Не относятся к предметам домашней обстановки и обихода

антикварные предметы, произведения искусства, представляющие

художественную, историческую и иную ценность, домашние библиотеки,

коллекции, а также все, что принято относить к "предметам роскоши":

драгоценные металлы и камни, изделия из них. Не относятся к предметам

домашней обстановки и обихода личные вещи умершего, предметы, которые он

использовал для профессиональной деятельности. Кроме того, в случае спора о

составе предметов «домашней обстановки и обихода» судам рекомендовано

учитывать конкретные обстоятельства, а также местные обычаи (см.

постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании).

Наследники, имеющие преимущественнее право, могут получить

соответствующее имущество только в счет своей наследственной доли. Однако

чаще всего при осуществлении преимущественного права выявляется

несоразмерность наследственного имущества, которое может перейти к

наследнику, его наследственной доле. В Кодексе предусмотрено специальное

решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей

остальным наследникам другого имущества из состава наследства (например,

наследник, получив при разделе следственного имущества однокомнатную

квартиру, передает другим наследникам свою долю в праве на автомобиль, на

денежный вклад и т.п.). Однако если другого наследственного имущества

недостаточно, наследникам может быть предоставлена иная компенсация, в том

числе и в виде выплаты определенной денежной суммы. Для последнего случая

в ГК РФ включены нормы, которые охраняют интересы других наследников,

гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что, если иное не

предусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществление

наследником преимущественного права при разделе имущества возможно лишь

после предоставления им соответствующей компенсации другим наследникам

(ст. 1170).

Во всех случаях, когда наследник по какой-либо причине не принимает

наследство (не подает заявление о принятии наследства и не совершает

действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, отказывается

от наследства, отстраняется от наследства как недостойный, не вправе

наследовать в связи с признанием завещания, которое составлено в его

пользу, недействительным и др.), его доля переходит к другим наследникам по

определенным правилам в порядке приращения (ст. 1161 ГК РФ).

Так, при отсутствии завещания, либо если завещано не все, а только

часть имущества, доля отпавшего наследника переходит к наследникам,

призванным к наследованию по закону, и распределяется между ними

пропорционально их долям в наследственном имуществе. Если же завещано все

имущество, доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по

завещанию и распределяется пропорционально их долям, указанным в завещании.

Например, если после смерти наследодателя из призванных к наследованию

по закону его жены, сына и двух внуков (дети его дочери, умершей до смерти

наследодателя) сын отказался от наследства, его доля, составляющая 1/3

наследственного имущества, будет распределена между оставшимися

наследниками следующим образом: жена получит 1/2 наследства, а внуки по 1/4

каждый. Другая ситуация: наследодатель из принадлежавшего ему имущества

распорядился только квартирой, оставив завещание на нее в пользу жены и

пасынка в равных долях. Если пасынок не примет наследство, его доля (1/2

квартиры) перейдет к наследникам по закону, в число которых будет включена

и жена. Еще одна ситуация: наследодатель завещал все свое имущество двум

сыновьям от первого брака. В случае отпадения от наследования одного из

сыновей другой будет наследовать все имущество, несмотря на то, что у

наследодателя есть наследники по закону: вторая жена и совершеннолетняя

дочь от второго брака.

Приращение долей не происходит, если отпавшему наследнику по закону

или по завещанию подназначен другой наследник. В этом случае доля отпавшего

наследника перейдет к подназначенному наследнику.

Поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, он может

быть признан недействительным.

В этом случае сохраняет свое значение п. 13 постановления Пленума

Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о

наследовании". В нем специально разъяснено, что при рассмотрении дел о

признании отказа от наследства недействительным суды должны учитывать, что

такой отказ может быть признан недействительным как в результате нарушения

специальных требований законодательства о наследовании, так и по общим

основаниям, влекущим недействительность сделок. Например, отказ может быть

признан недействительным и в случае, если в доверенности представителя не

было специально оговорено его право отказаться от наследства, и в случае,

если в момент совершения отказа наследник не отдавал отчет своим действиям,

действовал под влиянием угрозы и т. п.

В новом ГК РФ сохранен принцип, согласно которому каждый из

наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в

пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного

имущества. Это относится и к государству, к которому в порядке наследования

переходит выморочное имущество.

Однако в отношении порядка и сроков ответственности наследников по

долгам наследодателя действующим законодательством установлены совершенно

новые правила.

Ранее все кредиторы наследодателя, независимо от срока погашения

долга, обязаны были в течение шести месяцев со дня открытия наследства

предъявить свои претензии, либо принявшим наследство наследникам, либо

исполнителю завещания, либо нотариусу по месту открытия наследства, или

предъявить иск в суде к наследственному имуществу 1.

Не предъявление претензии в указанный срок влекло утрату кредитором

права требования этого долга после принятия наследства наследниками.

Названный срок не подлежал ни восстановлению, ни перерыву, ни

приостановлению.

Приведенная норма была направлена на защиту интересов наследников,

которые к окончанию срока на принятие наследства могли точно знать о

наличии долгов, о соотношении размера долга и размера наследства и т. п.

Кредиторы же утрачивали право на требование долга даже в том случае, если

не предъявили претензию, либо не знали и не должны были знать о смерти

должника, либо по иной уважительной причине.Нормы части третьей ГК РФ

сформулированы иначе, с учетом необходимости защиты не только наследников,

но и кредиторов.

Новые правила сводятся к следующему:

во-первых, установлена солидарная ответственность принявших наследство

наследников по долгам наследодателя. Это означает, что требование о

погашении долга может быть заявлено кредиторами как ко всем наследникам,

так и к любому из них (ст. 323 ГК РФ). Наследник, к которому обращено

требование кредитора, обязан удовлетворить это требование в пределах

стоимости перешедшего к нему имущества.

Однако поскольку имущественные обязанности наследодателя входят

в наследство, составляя его пассив, они распределяются между наследниками в

тех же долях, что и актив наследства. Поэтому наследнику, погасившему долги

хотя и в пределах полученного им наследственного имущества, но в размере,

превышающем его долю в пассиве наследства, другие наследники должны

возместить излишне выплаченное в погашение долга (ст. 325).

Поскольку в практике по поводу ответственности по долгам в ситуации,

когда наследники принимают два наследства (основное и в порядке

наследственной трансмиссии), не было единообразия, в новом ГК РФ данному

вопросу посвящена специальная норма. Эта норма исходит из того, что к

наследнику переходят два самостоятельных наследства и он отвечает по долгам

каждого из наследодателей только в пределах того имущества, которое

принадлежало каждому из них (п. 2 ст. 1175) 1.

И наконец, очень серьезные новеллы содержатся в нормах, закрепляющих

сроки для предъявления требований кредиторами.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить требование к принявшим

наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных

для соответствующих требований. Эта норма исходит из общего правила о том,

что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности

и порядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ). Так, если наследодатель, заключив

договор займа сроком на два года, умер спустя год после заключения

договора, обязательство не прекращается. Стороной в договоре займа

становится наследник, который обязан выплатить долг по наступлении

установленного в договоре срока. Если долг не выплачен, кредитор вправе

предъявить свои требования к наследнику в пределах срока исковой давности

(трех лет). Другой вариант, когда наследодатель умер после наступления

срока возврата долга: в такой ситуации кредитор, который вправе был

потребовать уплаты долга с наследодателя при его жизни, в случае смерти

наследодателя может предъявить требование к наследникам, но в пределах

оставшегося срока исковой давности, который исчисляется со дня, когда

кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, — в данном

случае со дня наступления срока платежа.

Требования кредиторов могут быть предъявлены как к наследникам,

принявшим наследство, так и до принятия ими наследства — к исполнителю

завещания или к наследственному имуществу (то есть в суд).

Однако в интересах наследников права кредиторов на взыскание с

наследников долгов наследодателя ограничены: установленный для предъявления

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.